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淺議網(wǎng)絡侵權歸責思路法學畢業(yè)論文

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1、淺議網(wǎng)絡侵權歸責思路 目 錄 一、網(wǎng)絡權侵權責任歸責原則的理論紛爭……………(3) 二、網(wǎng)絡侵權歸責的三個思路…………………………(5) (一)區(qū)分直接侵權與間接侵權………………………(5) (二)認定侵權的“紅旗原則”………………………(6) (三)如何使用避風港規(guī)則……………………………(6) 三、我國對網(wǎng)絡侵權民事責任歸責原則的應然選擇…(8) 淺議網(wǎng)絡侵權歸責思路 [摘 要] 在互聯(lián)網(wǎng)法治的司法實踐中,界定ISP(互聯(lián)網(wǎng)接入服務商)、ICP(互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務商)的侵

2、權責任,首先弄清它侵犯了什么權利,侵犯的是什么性質(zhì)的權利。網(wǎng)絡侵權行為的具體模式,根據(jù)主體身份不同,可分為終端用戶的侵權和網(wǎng)絡服務提供商侵權。由于網(wǎng)絡的虛擬性使侵權責任的認定面臨的時代挑戰(zhàn)。[1]而實際上侵權責任認定的目的和歸屬是平衡和協(xié)調(diào)兩個相互沖突的權利。在網(wǎng)絡條件下,侵權主體的確認問題、管轄權問題等都顯得頗為棘手。其中確定歸責原則乃是解決這諸多問題的先決條件。 [關鍵詞] 網(wǎng)絡侵權 歸責原則 思路 選擇   一、網(wǎng)絡權侵權責任歸責原則的理論紛爭   關于網(wǎng)絡侵權責任歸責原則,目前,學界有以下三種觀點:   (一)過錯責任原則。持這種觀點的學者認為:第一,依據(jù)我國現(xiàn)行的《民法

3、通則》對于侵權行為的歸責原則采用以過錯原則為主,以無過錯原則為輔的二元歸責體系,并且適用于無過錯責任和推定過錯責任必須符合法律明確規(guī)定的特殊情形:它們一般都是高度危險作業(yè)或環(huán)境污染等情形。侵權行為并非高度危險行為,沒有將其特殊化的必要。有學者認為從技術角度來看,發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)上的任何一次侵權行為,都離不開網(wǎng)絡服務提供商提供的網(wǎng)絡服務,從理論來說,網(wǎng)絡服務提供商對每一次侵權行為都有客觀上的參與,具備了追究其責任的客觀要件,所缺的只是主觀要件,即適用過錯原則來追究其侵權責任。同時,網(wǎng)絡服務商也正是通過搜集大量的信息來豐富自己的網(wǎng)站,吸引更多的訪問量,以獲得更多的廣告收入,要求其對所使用的每一項信息都

4、進行權利審核,對每個使用者的行為都進行監(jiān)督,在實踐中是根本行不通的。此外,網(wǎng)絡服務提供商的合法權益也應受到保護,所以仍應考察其主觀意識狀態(tài),適用過錯原則。第二,因特網(wǎng)在我國仍處于發(fā)展時期,尚未普及,是構(gòu)建信息高速公路的重要基石。交互、公開、高速恰恰是網(wǎng)絡靈魂之所在,若對網(wǎng)絡信息的使用采取嚴格限制,僅以造成損害的客觀事實作為依據(jù),而對行為人的主觀心理狀態(tài)是否應受到非難完全不予考慮,勢必會“束縛”行為人的手腳,造成阻礙網(wǎng)絡發(fā)展的嚴重后果;第三,適用過錯原則符合對于著作權侵權行為歸責的目的,不僅僅是要補償受害人的損失,更重要的是懲罰教育侵權人,向社會表明立法對著作權保護的立場。[2]  ?。ǘo

5、過錯責任原則。其理由如下:第一,網(wǎng)絡侵犯的權利一般是一種無體財產(chǎn),它不能象有體財產(chǎn)那樣可以以占有或向主管機關登記的方式,向他人宣示自己的權利,從而達到公示的效果,能積極的排除第三人的侵擾,而只能等到侵權行為發(fā)生后,以被動的方式加以保護。也正因為如此,西方學界有人把知識產(chǎn)權稱為“訴訟中的物權”。由于有體財產(chǎn)的權利人可以實施積極的保護,一般情況下,侵權人多以強行侵奪或毀損等較為明顯、直觀的方式來實施,而基于著作權保護的被動性及其地域性、時間性的限制,使網(wǎng)絡上的權利很容易受到他人的侵害并且手段也較為隱蔽。在這種情況下,連確定侵權行為人的身份都實屬不易,要確定行為人主觀上是否有過錯就更加困難了;第二,

6、不可因為網(wǎng)絡是新生事物,對其采取保護的態(tài)度,就對網(wǎng)絡侵權也采取“寬容”的態(tài)度,這樣不但不會遏止網(wǎng)絡侵權的強勁勢頭,反而會在一定程度上放縱和鼓勵侵權行為的發(fā)生。即“是對為未經(jīng)許可人著想太多,而為權利人著想太少”。有的學者認為權利人利益的切實保護且由于權利人與網(wǎng)絡服務提供商的社會力量懸殊,信息不對稱,法律應向弱者傾斜,使二者力量得到平衡,則應采取無過錯歸責原則。   (三)過錯推定原則。理由有二:首先既保證被告有充分的辯解機會,又適當減輕了著作權人的舉證責任。其次,行為人在使用他人作品之前已盡到正常注意之義務的前提下,可以不追究其責任,甚合民法的精神。   二、網(wǎng)絡侵權歸責的三個思路   在

7、談網(wǎng)絡侵權歸責思路前,先舉一個例子,假設甲網(wǎng)站未經(jīng)許可,把錄音制品做成MP3放在網(wǎng)上供用戶下載,乙網(wǎng)站明知甲網(wǎng)站的MP3侵權,仍然保留對侵權文件的鏈接。毫無疑問,這種情況下甲直接侵犯了信息網(wǎng)絡傳播權。但問題是乙網(wǎng)站的行為是不是構(gòu)成對信息網(wǎng)絡傳播權的直接侵犯,答案應當是否定的。假設北京有一千家音像店,其中有十家專賣盜版,如果一家書店提供一張北京音像地圖,把一千家地圖都標出來,這當然是合法的。  ?。ㄒ唬﹨^(qū)分直接侵權與間接侵權。接著上面分析的案例,如果這家書店專門在一千家音像店當中標出十家專賣盜版的音像店,消費者買到地圖后專門去買盜版,它的行為就有了問題。但是,在這種情況下,直接侵犯音像公司權利

8、的仍然是那十家專賣盜版的音像店,而不是提供地圖的書店。   可能的疑問是,我國《著作權法》已經(jīng)定義了信息網(wǎng)絡傳播權,即以有線或者無線方式提供作品,使公眾可以在自己指定時間和地點獲得作品,提供鏈接難道不會使公眾獲得作品嗎?對此,國際上一般的做法是,只有把侵權文件放在自己服務器上傳播,才叫提供,僅僅提供鏈接的話不叫提供。[3]   澳大利亞聯(lián)邦法院判決環(huán)球唱片澳洲有限公司訴澳洲Cooper公司案的案情更簡單,就是一家網(wǎng)站做索引,列了幾個欄目,并做了歌手列表。澳大利亞新歌排行榜最新上榜的前50首歌曲,點擊進入后有各個歌手的鏈接,消費者可以從其它網(wǎng)站鏈接歌曲。   唱片公司第一項指控,就是指責該

9、網(wǎng)站侵犯了(相當于我國的)信息網(wǎng)絡傳播權。法官駁回了這個訴訟請求,原因就是提供MP3文件在網(wǎng)上傳播的只能是甲網(wǎng)站,就是直接把文件放到網(wǎng)上去的網(wǎng)站,而不是提供鏈接的乙網(wǎng)站。  ?。ǘ┱J定侵權的“紅旗原則”。如果甲網(wǎng)站上有侵權的MP3文件,乙網(wǎng)站明明知道這些文件侵權,仍然保留對這些文件的鏈接,甚至更進一步人為將搜索引擎自動搜出來的鏈接加以組織、歸類、系統(tǒng)化,這種行為如何定性?   筆者認為,乙網(wǎng)站不是直接侵權行為,沒有直接侵犯信息網(wǎng)絡傳播權,是什么性質(zhì)的侵權行為?國際上一般視為間接侵權行為,當然,各國叫法不一,比如幫助侵權、行為許可侵權等等。第一個標準就是要明知,知道對方網(wǎng)站有侵權行為,還提

10、供鏈接,才有可能構(gòu)成幫助侵權。問題在于知道不知道是主觀心理狀態(tài),判斷知道與否網(wǎng)站有侵權行為,只能從外部事實推斷。怎么樣推斷?在網(wǎng)絡世界中可能最簡便的做法就是,權利人發(fā)信函(包括書信、電子郵件、傳真等方式)告訴你MP3侵權,如無授權,就要斷開鏈接。接到通知后仍不斷開,就是明知狀態(tài)下的幫助侵權。當然,發(fā)通知警告并不是證明這個網(wǎng)站知道的唯一方法,常識也是一個很基本的方法。眾所周知,目前我國沒有任何一家音像公司或電影公司授權任何網(wǎng)站,把自己制作的影音供人自由下載。這是一個常識,任何一個心智正常的人都知道的常識。因此,一家網(wǎng)站人為設置欄目,比如新歌排行榜、流行歌曲排行榜和流行歌手業(yè)表,知不知道歌手所屬的

11、唱片公司沒有授權給他人呢?當然知道,這是一個顯而易見的事實。   國際上判斷ISP、ICP網(wǎng)絡服務商是否明知侵權的標準,被一般人總結(jié)為“紅旗原則”。就是說如果對方網(wǎng)站上的侵權行為非常明顯,到了什么程度呢?就像一面鮮亮的紅旗在ISP、ICP面前公然飄揚,以至于你根本不可能不發(fā)現(xiàn)。這個時候,ISP、ICP就不能采取“鴕鳥政策”,對顯而易見的侵權行為視而不見,這種情況下就認定其是明知的。[4]  ?。ㄈ┤绾问褂帽茱L港規(guī)則   北京大學法學院劉曉春博士也曾在2005年《網(wǎng)絡傳播》上探討過網(wǎng)絡服務商怎樣利用避風港規(guī)則合理免責。國際公認的避風港規(guī)則是指,對提供信息定位服務的ISP,包括搜索引擎服務

12、商,可以在特定條件下使用避風港,不承擔侵權責任。使用避風港規(guī)則,必須區(qū)分兩類性質(zhì)的行為。   第一類性質(zhì)的行為是指普通搜索,獲得服務商隨機產(chǎn)生的搜索結(jié)果的行為。比如,在Google或百度首頁的搜索框內(nèi)輸入一個關鍵詞,搜索引擎根據(jù)自身所依賴的搜索技術,搜出很多網(wǎng)站,或者有鏈接的文件。第二類性質(zhì)的行為是指除了普通搜索模式外,對系統(tǒng)自動搜出的鏈接人為地加以組合、歸類、排列和系統(tǒng)化。比方設置流行歌手列表或流行歌曲排行榜,用戶可以輕而易舉地通過這種經(jīng)過高度組合、歸類、排列和系統(tǒng)化的欄目,找到心儀的歌手及其歌曲。   這兩種性質(zhì)行為完全不一樣,前者可以適用避風港規(guī)則,后者則不能適用。比如,在百度搜索引

13、擎中,輸入“童話”一詞,出來很多網(wǎng)頁;或者直接搜索指定“童話MP3”,搜索出與童話有關的MP3文件,文件有可能是歌曲,也可能是安徒生童話,甚至可能人們編了一首名為童話的詩,朗誦一遍存入硬盤上傳到網(wǎng)站上的文件。在這種情況下,無法推斷ICP是否明知,因為有這么多復雜的情況。避風港規(guī)則也認為,在這種情況下,由于無法推斷ICP明知,不能以搜出了侵權文件為由,認定ICP在明知的心理狀態(tài)下幫助源頭網(wǎng)站實施侵權行為,這在國際上已經(jīng)達成共識了。對于第二種行為則完全不同,它已經(jīng)不是系統(tǒng)自動搜查,而是人為設置的結(jié)果。機器不可能設一個歌手列表,也不可能設流行歌曲排行榜,肯定是人設的。人為設置欄目時,知不知道流行歌手

14、所屬的唱片公司從來沒有一家授權過任何一家網(wǎng)站免費提供歌曲呢?肯定是明知的,人為設置欄目,把機器自動搜索出來的鏈接加以組織、排列、歸納,這個行為與第一種行為完全不同,是一種明知狀態(tài)下的幫助行為。[5]   那么如果追究搜索引擎服務商的責任,會不會導致服務商被迫關掉整個服務呢?網(wǎng)上一篇流傳很廣的貼子認為上海步升公司訴百度案中百度的敗訴,是中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的敗訴,但筆者覺得其實沒有這么嚴重。最基本的搜索服務不侵權,當然可以允許搜索引擎服務商保留這一服務,即使判網(wǎng)絡服務商敗訴,也不會引起把整個網(wǎng)絡服務都關掉這么可怕的結(jié)果,這是不可能的。利用一種侵權的方式獲取盈利,這種商業(yè)模式一定是不能長久的。要轉(zhuǎn)變這

15、種經(jīng)營模式,在短期內(nèi)可能是痛苦的,但是它卻是中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)走向成熟,走向世界的必由之路。   三、我國對網(wǎng)絡侵權民事責任歸責原則的應然選擇   我國在網(wǎng)絡權保護領域同一般的民事領域一樣,追究侵權責任,適用過錯責任原則,傾向于對行為人主觀的心理狀態(tài)的非難,在一定程度上懲罰教育了侵權人,對社會起警示作用。但筆者認為,從網(wǎng)絡侵權責任的認定的最終目的,適用歸責原則后權利的實際恢復狀態(tài)以及結(jié)合世界各國立法等方面思考,嚴格責任是我國網(wǎng)絡侵權民事責任歸責原則的應然選擇,其具體理由如下:   (一)采取嚴格責任符合網(wǎng)絡侵權責任的最終目的。網(wǎng)絡侵權責任的認定的最終目的歸根到底是平衡和協(xié)調(diào)兩個相互沖突的權利

16、——創(chuàng)作者和使用者的權利。而過錯責任原則更傾向于保護創(chuàng)作者的權利。而使用者,特別是網(wǎng)絡服務提供者的權益不容忽視。嚴格責任,即大陸法系的無過錯責任,它的基本思想在于對不幸損害的合理分配,能夠在保護創(chuàng)作者合法權益的同時,也維護使用者的正當權益。  ?。ǘ┎捎脟栏褙熑斡欣趯嶋H受損的權利進行恢復。根據(jù)過錯責任,只要行為人主觀上無過錯,就不用承擔任何侵權責任,即不用賠償損失或賠禮道歉甚至連停止侵害也無需承擔。在這種情況下,創(chuàng)作者的權利根本無法得到保護。根據(jù)網(wǎng)絡權利保護客體的“使用”,他人未經(jīng)授權的利用一般處于連續(xù)和正在進行的狀態(tài),法律的救濟的關鍵首先在于停止對權利的侵害,其次才是恢復權利,只有適

17、用嚴格責任,無過錯也要承擔責任,承擔停止侵害的責任,這樣才能切實保護著作權人的權利。[6]  ?。ㄈ┎捎脟栏褙熑卧瓌t符合國際通行做法。美國的信息基礎設施工作機構(gòu)設立于1993 年,并與1995 年9 月公布了IITF 知識產(chǎn)權組1995 年白皮書;隨后,為實施1996 年世界知識產(chǎn)權組織的兩個條約——《世界知識產(chǎn)權組織版權條約》(WCT)和《世界知識產(chǎn)權組織表演和錄音制品條約》(WPPT),美國總統(tǒng)克林頓于1998 年10 月簽署了《數(shù)字千年法版權法》(DWCA),該法案對《美國法典》第17 編“版權法”的許多條款進行了技術性修訂,它雖然是美國的內(nèi)國法,但對其他國家與美國間涉及著作權保護問

18、題的往來,也產(chǎn)生重要影響,并且一再強調(diào)保持使用者與權利人利益的平衡,在其設定的歸責原則方面也尤其值得借鑒。    注 釋: [1]梅紹祖 《網(wǎng)絡與隱私》 清華大學出版社,2003年版,第91頁。   [2]蔣志培《網(wǎng)絡電子商務法》法律出版社,2005年版,第132頁   [3]呂益林《網(wǎng)絡隱私權法律保護模式探析》《情報雜志》,2000(7)。   [4]謝波《論我國網(wǎng)絡隱私權的法律保護》,2006-12-25.  [5]楊立新《類型侵權行為法研究》人民法院出版社,2006年版,第85頁   [6]王利明《美國隱私權制度的發(fā)展及其對我國立法的啟示》.2007-03-08 參考文獻: [1]梅紹祖 《網(wǎng)絡與隱私》 清華大學出版社,2003年版。   [2]蔣志培《網(wǎng)絡電子商務法》法律出版社,2005年版。   [3]呂益林《網(wǎng)絡隱私權法律保護模式探析》《情報雜志》,2000(7)。   [4]謝波《論我國網(wǎng)絡隱私權的法律保護》,2006-12-25.  [5]楊立新《類型侵權行為法研究》人民法院出版社,2006年版。   [6]王利明《美國隱私權制度的發(fā)展及其對我國立法的啟示》 10 第 頁

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